Ознакомительная версия.
Договорное право в римском праве – способствовало дальнейшему росту хозяйственных отношений. Разнообразные договоры открыли возможность снабжать правовыми последствиями различные отношения. Система договоров отвечала римским интересам. Иногда в договорах были и оговорки, условия, ставящие его последствия в зависимость от того, осуществится ли какое-то будущее событие. Эти оговорки, условия относились к «побочным» установлениям договора, в принципе, они чужды его характеру и структуре, однако в конкретном случае они могли становиться его неотъемлемым компонентом и определять его своеобразие. В некоторых актах оговорки, условия не допускались, а их наличие лишало акт силы.
Доказательства в римском праве – см. Проватио.
Долг в римском праве – см. Признание собственного долга в римском праве. Просрочка в римском праве. Прощение долга в римском праве.
Доминат – период специфической формы рабовладельческой монархии в древнеримском государстве (III–V вв. н. э.). При доминате окончательно утрачивают роль республиканские органы: сенат, магистратуры. Первым неограниченным монархом стал Диоклетиан (284 г.), получивший титул августа и доминуса. Население из граждан превратилось в подданных императора.
Домовладыка – собственник, глава дома. См. также: Агнаты.
Друз Г.Ливий, сын консула (147 до н. э.), будучи слепым, он не мог стать магистратом, популярный юридический консультант и автор трудов по праву, названия которых до нас не дошли.
Естественное право – см. Право естественное в римском праве.
Завещатель в римском праве – «…последняя воля не та, которая была установлена перед смертью, но та, за которой не последовало никакой другой, даже если та была давней», – писал Ульпиан. Если воля завещателя совершенно ясна, никогда не следует придавать особого значения толкованию его слов. Если воля завещателя сомнительна, наследник мог толковать ее по своему усмотрению. Завещатель сам писал и уже не нуждался в свидетелях. См. также: Вступление в наследство.
Задаток в римском праве – представляет собой ценный объект, который покупатель обычно передавал продавцу при заключении договора купли-продажи, как бы для того, чтобы скрепить его, с тем условием, что он не сможет «истребовать» этот предмет в случае неисполнения обязательства.
Заем в римском праве – договор займа (мутуум), реальный; соглашение сторон о том, что передача вещи создавала обязательство заемщика (о возврате); заблуждение или недееспособность одной из сторон делали заем недействительным. Одна сторона передавала в собственность другой денежную сумму; количество вещей, определенных родовыми признаками, с обязательством возврата в срок, того же рода и качества. Заемщик в договоре займа не платил проценты с занятой суммы, но применялись проценты под влиянием греческого права. Если не было процентов, то он носил безвозмездный характер. Обязательства, вытекающие из договора займа, строго односторонние. Вещи в договоре займа были родовые; потребляемые (должник получал вещь в собственность и возвращал другую, соблюдая род и качество). Риск случайной гибели лежал на должнике, договор вины проглатывался. Договор займа был основным институтом римских кредитных операций. Главное в договоре займа – передача вещей (традицио) в собственность заемщику; заемщик получал право удерживать в качестве займа вещи, которые он до того времени имел в своей власти из другого основания. При предоставлении займа допускалось прямое представительство. Один из виднейших юристов – Гай говорил: «Дача взаймы заключается в передаче вещей, которые можно взвесить, подсчитать, измерить. Эти вещи мы даем с тем, чтобы они поступили в собственность получающего, а он нам впоследствии вернул не те же вещи, а другие, но такого же рода».
Закон в римском праве – одностороннее или многостороннее проявление воли частных лиц. Его содержанием могла быть регламентация какого-либо правоотношения или целого раздела права, в том числе на случай смерти (в завещании). В первую очередь это были уставы коллегий, товариществ; правовой характер земельного участка (здания, вещи); условия продажи в порядке принудительного взыскания (с публичных торгов); добавочное соглашение о праве.
Законы и плебисциты – древнейший источник V в. до н. э., действует в классический период, Законы XII таблиц. Гай и Ульпиан говорили, что Законы XII таблиц касаются всего публичного и частного права. Законы издавались народным собранием, как источник права прекратили действовать в середине I в.
Залог в римском праве – 1) вещное право, дававшее возможность продать чужую вещь для удовлетворения права требования; 2)залог – это то, что передавалось кредитору. Залог в Риме в качестве средства обеспечения обязательств имел второстепенное значение, предпочиталось поручительство. Залог являлся акцессорным правом, дополнительным к обеспечиваемому праву. На залог не влияла перемена собственника. У залогового кредитора имелись не только вещные, но и обязательственные права. При залоге существовала возможность продать чужую вещь; заложенное имущество оставалось в собственности и владении должника. Залог всего имущества распространялся и на последующие приращения. Виды залога: фидуция, пигнус, ипотека (только в Риме). Залог выступал как реальный механизм гарантии, обеспечения для кредитора. При конкуренции нескольких залоговых прав на одно и то же имущество преимущество имело залоговое право более позднее. При равенстве залоговых прав на одно и то же заложенное имущество в выгодном положении оказывался владелец залога: он имел право продать залог, если должник не уплатил долг. Юридическая особенность залога в римском праве: это было мощное средство защиты, в отличие от других договоров; у залогового кредитора были не только обычные, но и вещные иски (виндикационные иски), т. е. возможность воздействия на третье лицо. Удобство залога – им можно было пользоваться лишь на правах арендатора. Договор о залоге создавал между сторонами двоякое правоотношение: вещно-правовое в пользу кредитора; обязательственно-правовое. Залог мог устанавливать как должник, так и третье лицо, но при условии обладания полномочиями отчуждать закладываемую вещь. Залог мог быть установлен по воле сторон, по распоряжению магистрата, по воле законодателя (законный залог). Право залога прекращается с исчезновением его функций – с прекращением долга, который им обеспечивался, как в силу погашения, так и по иному основанию. См. также: Ипотека в римском праве. Пигнус в римском праве. Фидуция в римском праве.
Залоговое право – см. Право залоговое в римском праве.
Защита права собственности в римском праве – процессуальные средства, пригодные для того, чтобы защитить права против всех возможных нарушений с чьей бы то ни было стороны, которыми римское право наделяет собственника. Каждое средство защиты соответствует особому виду нарушения права собственности.
Злой умысел в римском праве – любая хитрость, обман, ухищрения, примененные для того, чтобы обойти, обхитрить, ввести в заблуждение других людей.
Император – первоначально почетный воинский титул в республиканском Риме (с 189 г. до н. э.), которым воины награждали полководца после крупной победы. Юлий Цезарь постоянно пользовался этим титулом, который перешел к Августу и его преемникам, приобретя явно монархический смысл. В период домината римские императоры стали абсолютными монархами, обладавшими неограниченной властью. Титул императора носили монархи Византии, Карл Великий (с 800 г.), германские (Священной Римской империи) короли (с 962 г.), австрийские монархи (с XV в.). Священная Римская империя основана в 962 г. германским королем Оттоном I в результате агрессии в Италию и на славянский Восток, что привело к искусственному объединению германских княжеств, насильственно присоединенных славянских земель и Северной Италии.
Император Цезарь Г.Фульвий Валерий Август, Константин I Великий (ок.285–337), римский император с 306. Завершил реформы Диоклетиана преобразованием государства в абсолютную монархию (доминат). Миланским эдиктом 313 г. разрешил христианам свободно исповедовать свою религию на равных правах с приверженцами других религий.
Имущество в римском праве – совокупность элементов, дающих частному субъекту экономические выгоды. Имущество, по Гаю, образуется из вещей материальных и вещей нематериальных. Материальные вещи – такие, которых можно коснуться (земельный участок, раб, золото). Нематериальные вещи представляют собой субъективные юридические ситуации (право узуфрукта, сервитута, требования по обязательству). См. также: Вещи в римском праве.
Ознакомительная версия.